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    法学“科学主义”的困境
    【 作者·刘 星 】

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      1980年代以来,中国法学界的学术努力之一,便是在基本层面上将法学知识[1]变为"科学知识",而且,这一努力仍在持续之中。在中国法学学者的研究性词汇使用中,"科学"一词,已经具有普遍的前置基础的预设意义。打开各阶段各类法学文本,均能发现,"科学"意识化的修辞使用随处可见。[2]"科学",从现有的中国法学语境来看,包含了"客观"、"准确"、"反映规律"、"指涉真理"、"中立"乃至"知识分子独立精神"等诸种含义。而且,这些诸种含义有时是相互联系的。[3]于是,如果法学知识变为一类科学知识,那么,在这种"科学知识"的观念看来,"成熟的"、"自在自为的"独立学科的特质便已内化于法学理论之中。

      可以指出,中国法学中的"科学式"努力,在过去的20年间是在两个向度上展开的。其一,在一类意识形态的宏观指引下,将法学知识变为"一般指引(指意识形态)与个别研究"关系中的具体"个别研究"。在此,法学知识所以称作"科学知识",除了意识形态内容宏观普遍指引之外,主要在于具体"个别研究"的实证分析运作。[4]第二类向度,是希望摆脱某类意识形态内容的指引,试图直面社会中存在的各类法律现象("法律现象"一词在此用来指称诸如法律制度、法律条文文字、法律活动、法律言说等等广义的法律文本),将法学知识视为有关社会法律实践的一类"不被有色眼镜过滤"的精确图解,并且,使法学知识成为客观的、中立的。这里,法学知识所以称作"科学知识",仅仅在于其本身的观察、论述以及分析的客观中立。[5]

      在不同向度上展开的这样两类"科学式"努力之间,可以发现,既存在着区别,也存在着相同。区别,是就对某类意识形态内容"产生一般性影响"的态度而言,应该说,这已日益显得并不十分重要;相同,是就两者都以为对社会各类法律现象这一广义文本的实证分析研究可以拥有"科学资格"而言,[6]相对来说,这是非常重要的。在后文,我将不讨论某类意识形态内容的"一般性指引"问题。这一问题,与本文论述的主旨关系不大。我将深入研讨两类"科学式"努力的相同之处,即一种相信对社会各类法律现象进行实证分析研究可以获得"法律科学知识"的观念。[7]

      本文尝试从历时和共时两个方面,[8]分析"法学科学性"观念的理论困境。通过全文的阐述,我将论证一个观点:具有普遍意义的所谓"科学"的法学知识是难以存在的,法学知识不可能成为法律现象的精确图解(即使是近似),法学知识正如法律现象本身一样,是特定历史语境中的产物,其可以而且只能、甚至应该成为社会法律实践中的一个组成部分,从而无法独立自身。不过,我需要事先申明:"法学知识无法成为普遍客观精确"的提法,即便不是"老生常谈",也是"老调重弹"。[9]但是,"法学知识实为法律实践中的一个组成部分"的提法,应该是极为鲜见的。而且,我的观点暗示了,在"法学知识无法普遍客观精确"的提法和"法学知识实为法律实践中的一个组成部分"的提法之间,存在着重要的逻辑通道。前者论说的纵深推进(当然是方向之一),就是后者言述的自然浮现。我将提供一种可能是较为独特的论证进路以说明这点。这一论证进路的根本要点(集中在本文第二部分),在于将法律实践中"法律"一词以及其他诸如"宪法"、"刑法"、"民法"……等词汇的"探讨性"使用(后文对此将作详细解释)凸现出来,并经此,而且以此为根基,将法学知识谱系和实践中法律知识[10]谱系置于同一平台,使两者在重要意义上呈现为同一事物的同一方面。[11]同时,我将某些其他论证要点(相对而言不是根本性的)最终嫁接于这一根本要点,从而,在另外方面,展现渐次深入的论说层次。我还需事先申明:因为"科学"一词的使用在人们通称的社会科学中已成惯例,而且,"科学"语汇使用以及"科学意识形态"运作的成效,在除法学以外的其他社会科学学科中,[12]是本人现有知识和分析能力所不能把握的,所以,本文的论证,将仅仅限于法学与法律的语境。我相信,社会科学各科之间可能存在着共性。但是,我的确认为,而且将要深入阐述,法学知识的独特根基与秉性,极为可能使其与其他社会科学学科无法分享"科学"这一荣誉(除非对"科学"一词作出另外的界定说明,比如"仅仅进行精湛的理论分析就是科学的")。我无意攻击社会科学学术中"科学"一词的有益使用,我的目的,仅仅在于瓦解法学语境中的"科学主义"。[13]

      当然,在分析论证"科学式法学知识"观念的困境之后,我将进一步指出,法学知识的道路究竟是怎样的,其真正作用究竟何在,以及抛弃法学"科学主义"将会导致怎样的社会法律实践的积极意义。

      一

      就今日人们较为普遍接受的法学范式(paradigm)而言,法学知识,可以分为历时法学和共时法学。历时法学,是针对我们称为"研究过去时序中存在的法律现象的学术运作"而言的。共时法学,通常来说,是针对我们称为"研究任何时序(主要是当下)中存在的所有法律现象及其共性的学术运作"而言的。历时法学,在我看来,一般表现在诸如"法律史"、"历史法律现象个案分析"之类的学科言述之中。[14]而共时法学,则一般表现在诸如法理学、宪法学、民法学、刑法学等等具有某种阶梯表象的分门别类的或者诸如"现存法律现象个案研究"的学科言述之中。当然,"历时"与"共时",是就学科研究的时空及对象的学术模式而言的。在实际存在的"法律史"、"法理学"、"宪法学"、"刑法学"、"民法学"、"法律现象个案研究"等等学术文本中,我们均可发现"历时"与"共时"这样两种模式彼此共存。[15]

      下面,我先讨论历时法学中的问题。在讨论中,我在细节上先瞄向其中的"研究对象"问题,后转向其中的"研究主体本身局限"的问题(当然,应该说,两者是相互联系的)。

      在历时法学中,首先,人们时常会发现一个带有根本性"争议"的困难问题:何种被称为"法律现象"(或者具体来说"宪法现象"、"刑法现象"、"民法现象"……)的个体,可以被归入研究对象之中?从任一角度,我们均可提出这样一个疑问:被称为法律现象的个体已是浩如烟海(在此假定对"什么是法律现象"没有争议),以至无法全部归入研究对象系列之中,而且,所有历时法学文本都是在特定而有限度的描述空间中展开的,具有特定论题,这样,在某一历时法学的研究文本中,为什么某些法律现象个体具有被陈述的"合法"资格,而另些却被剥夺了?如果我们认为,被陈述的"合法"资格,取决于法律现象个体本身的重要性,那么,我们有什么理由或者依据什么声称其本身具有重要性?这样一种理由或依据是谁提出的(当声称某物某事"本身具有重要性"时,其实正是有人在作出陈述),何以"这个人"(或群体)提出的理由或依据具有权威性?如果我们认为,权威是大家认可的,同时,权威的依据是大家制定的,那么,我们必将面对进一步的追问:这个"大家"是指哪些学术主体,在什么意义上其被称之为"大家"?毕竟,从事学术研究的主体是众多的,尤其在打开具体时空的条件下,学术研究主体的数量谱系是开放的,而且,学术研究主体之间总会出现不同的意见。"大家"的概念界定,显然无从根据。同时,如果考查历史时序中不断展现的历时法学文本,我们可以发现,不同历史时期的文本,时常赋予不同法律现象个体以不同的重要性,甚至"合法"资格的有与无。[16]历史的变迁

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